Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Наследственное право

Покупка
Основная коллекция
Артикул: 126380.01.01
Доступ онлайн
от 20 ₽
В корзину
Тематика:
ОКСО:
Калинин, В. В. Наследственное право: Учебное пособие / В.В. Калинин. - Москва : ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 180 с. (Карманное учебное пособие). ISBN 978-5-369-00610-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/189158 (дата обращения: 06.05.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов. Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в ридер.
3

Тема 1.
Общие положения о наследовании

1.1. Понятие наследования

Согласно ст. 8 Конституции РФ1 в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право
наследования гарантируется государством, при этом все
граждане Российской Федерации имеют равные права в
области наследственного права независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.
Юридические гарантии реализации наследственных
прав предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующими наследственные правоотношения,
под которыми понимаются урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам
(наследникам). Данные правоотношения составляют предмет наследственного права как подотрасли гражданского
права. Регулирующие их нормы закреплены в Гражданском кодексе РФ (раздел V «Наследственное право»)2.
Порядок юридического оформления наследственных прав
граждан также определен в Основах законодательства Рос1 Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Официально опубликована: Российская газета, № 237, 25.12.93.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья.
Официально опубликована: Парламентская газета, № 224,
28.11.2001; Российская газета, № 233, 28.11.2001; Собрание законодательства РФ, 2001, № 49, ст. 4552.

сийской Федерации о нотариате1. Кроме того, к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы Семейного кодекса Российской Федерации2 и Гражданского процессуального кодекса РФ3, в частности при разрешении
споров, связанных с правом наследования.
Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина
(наследодателя) принадлежавших ему на праве частной
собственности вещей, имущества, а также имущественных
прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства4.
Данное определение наследования как правового института не только включает в себя элементы, закрепленные в
ст. 1110 ГК РФ, но и соответствует сложившемуся в науке
гражданского права толкованию понятия «наследование».
Так, В.И. Серебровский рассматривал наследование как
правопреемство наследников в отношении имущества
умершего собственника (наследодателя)5. Более широкое
определение права наследования давалось Д.И. Мейером
и включало законодательное определение судьбы юридических отношений, переживающих его субъекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения6.

1 Утверждены Верховным Советом РФ 11.02.93 № 44621.
Официально опубликованы: Российская газета, № 49, 13.03.93.
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.95 № 223ФЗ (с изм. и доп.). Первоначальная редакция официально опубликована: Российская газета, № 17, 27.01.96.
3 Утвержден Верховным Советом РСФСР 11.06.64, в ред. от
07.08.2000. Первоначальная редакция официально опубликована: Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, № 24, ст. 407.
4 В цивилистике также выделяют частное (сингулярное) правопреемство, возникающее при совершении завещательного отказа. См.: Гражданский кодекс РСФСР. Учебнопрактическое пособие. Часть II. — Свердловск, 1965. — С. 497.
5 См.: Серебровский В.И. Избранные труды (Очерки советского наследственного права). — М., 1997. — С. 48.
6 Мейер Д.И. Русское гражданское право. — М., 1997. — С. 408.

Очевидно, что данная дефиниция объединяет правопреемство наследников в отношении как имущества наследодателя, так и принадлежавших ему на момент смерти имущественных прав, а также принятых им на себя и оставшихся неисполненными обязательств.
Из приведенного определения наследования и положений ст. 1112 ГК РФ можно вывести и понятие наследства. Наследство (наследственное имущество) — это совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей,
иного имущества и его имущественных прав и обязанностей. Данное понятие представляется юридически более
точным, чем формулировка абз. 1 ст. 1112 ГК РФ, объединяющая в составе наследства принадлежавшие наследодателю вещи, иное имущество, в том числе имущественные
права и обязанности. Юридическая неточность данной
нормы становится очевидной при ее сопоставлении со ст.
128 ГК РФ, в которой в понятие имущества как объекта
гражданского права не включаются обязанности. Это подтверждают и работы Серебровского, намеренно исключавшего из состава наследства обязанности (долги, пассив)
наследодателя, указывая, что «долги являются ... только
«обременением» наследства, но не его составной частью»1.
Поэтому во избежание противоречия между нормами
Гражданского кодекса РФ2 далее будет использоваться
понятие наследства, сформулированное авторами настоящего пособия, которое включает обязательства наследодателя, но выведенные из понятия имущества, так как в
разделе V «Наследственное право» ГК РФ понятия «имущество», «наследство», «наследственное имущество» являются синонимами.

1 Серебровский В.И. Указ. соч. — С. 56.
2 Понятие имущества, данное в ст. 128 ГК РФ, соотносится с
понятием наследственного имущества (наследства) как общее с
частным. Следовательно, с позиций формальной логики в состав
наследства, определенный в ст. 1112 ГК РФ, не могут входить
элементы, не содержащиеся в дефиниции ст. 128 ГК РФ.

По общему правилу, наследство переходит к наследникам в неизменном виде как единое целое и в один и тот
же момент, если иное не установлено Гражданским кодексом РФ. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право
частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная
собственность) и т.п.
Согласно ст. 1112 ГК РФ не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом РФ или другими законами. Также исключаются из состава наследства личные неимущественные
права и другие нематериальные блага, принадлежавшие
умершему, к которым согласно ст. 150 ГК РФ относятся:
жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства1, иные
личные неимущественные права и другие нематериальные
блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу

1 Следует учитывать, что согласно ст. 15 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» (первоначальная редакция
официально опубликована: Российская газета, № 147, 03.08.93;
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ,
1993, № 32, ст. 1242) под правом авторства понимается право
признаваться автором произведения. В то же время в силу ст. 16
этого Закона за автором признаются исключительные права на
использование его произведения в любой форме и любым способом. Эти права, как было отмечено ранее, являются имущественными и включаются в состав наследства.

закона, не отчуждаемые и не передаваемые иным способом. Однако в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе
наследниками правообладателя.
В наследственную массу в установленных законом случаях могут включаться земельные участки, находившиеся
в собственности либо наследуемом владении наследодателя, земельные акции (земельный пай), доля в стоимости производственных фондов колхозов (совхозов) или
акции на сумму этой доли, владельцем которых являлся
наследодатель, а также оставшееся после его смерти другое имущество, которое в силу ст. 213 ГК РФ может являться объектом права собственности гражданина. Приобретение несколькими нанимателями жилой площади в
собственность квартиры в силу Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»1

порождает право собственности на квартиру каждого из
них, и в случае смерти одного из собственников наследники вправе наследовать его долю. Это положение действует независимо от того, приобретена ли квартира в
общую собственность или с определением долей.
Не может быть включено в наследственную массу
недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти
наследодателя, если им добросовестно и открыто владели
как собственники гражданин или юридическое лицо на
протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ приобрели право собственности на имущество, принадлежавшее наследодателю. Это
положение действует и когда у умершего были наслед1 Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.91 № 15411 (первоначальная редакция официально опубликована: Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 28, ст. 959).

ники, но наследственного имущества они не приняли и
претензий в отношении него не имели. (О порядке принятия наследственного имущества см. тему 2 настоящего издания.) Учитывая, что в наследственную массу может быть
включено только имущество, принадлежавшее наследодателю на законных основаниях, не подлежат передаче по
наследству самовольно возведенные строения или помещения.

1.2. Субъекты наследственных правоотношений

Субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель (завещатель)1 и его наследники, призываемые к наследованию в силу закона или завещания. Кроме того, в данных правоотношениях участвуют нотариус2

или иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия (ст. 1127 ГК РФ, ст. 37 и 38
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате), отказополучатель, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели. (О правовом статусе свидетелей
как участников наследственных правоотношений см.
тему 3 настоящего издания.) Подробнее рассмотрим особенности правового статуса субъектов наследственных
правоотношений.

1 Здесь и далее понятия «наследодатель» и «завещатель» признаются синонимами, поскольку определяют одного и того же
субъекта.
2 В соответствии со ст. 36 Основ оформление наследственных прав граждан осуществляется нотариусами, работающими в
государственных нотариальных конторах, расположенных по месту открытия наследства. Нотариусу, занимающемуся частной
практикой, может быть поручено совершение названных нотариальных действий в исключительном случае, а именно при отсутствии государственной нотариальной конторы в нотариальном
округе, в котором осуществляет свою деятельность этот нотариус, и только совместным решением соответствующего территориального органа Федеральной регистрационной службы и нотариальной палаты.

Наследодателем признается физическое лицо, после
смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации, в том числе недееспособные или ограниченно дееспособные, и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации.
Гражданский кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень наследников, которыми в соответствии со
ст. 1116 могут быть:
граждане (физические лица);
юридические лица;
Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
Физические лица могут быть наследниками, если они
признаются правопреемниками наследодателя в силу закона или согласно завещанию. Возможность быть призванным к наследованию не зависит от гражданства лица и состояния его дееспособности: право наследования имеют
лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также лица,
признанные судом недееспособными вследствие душевной
болезни или слабоумия. В соответствии со ст. 1116 ГК РФ
наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых
на день открытия наследства, а также зачатые при жизни
наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. При этом для возникновения права наследования
важен факт рождения ребенка жизнеспособным независимо от времени, которое ребенок прожил: только мертворожденные не признаются наследниками. Необходимо обратить
особое внимание, что в указанной норме имеются в виду не
только зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства его дети, но и иные лица,
которые относятся к наследникам по закону или указаны
наследодателем в завещании.
Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем юридические лица, существую10

щие на день открытия наследства, независимо от их организационноправовой формы и формы собственности, а
также субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования, иностранные государства и международные
организации. Российская Федерация может быть призвана
к наследованию не только по завещанию, но и по закону
при наступлении обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 1151
ГК РФ. (Подробнее см. тему 4 настоящего издания.)
Расширение круга лиц, призываемых к наследованию,
обусловлено изменением правового статуса административнотерриториальных и национальных образований на
территории России и придания им статуса равноправных
субъектов Федерации, формированием института муниципальных территориальных образований, изменением
правового статуса и полномочий юридических лиц различных форм собственности и организационноправовых
форм.

1.3. Основания наследования и устранения
от наследования

В Российской Федерации наследование осуществляется по закону и по завещанию (ст. 1111 ГК РФ), при
этом наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях,
установленных Гражданским кодексом РФ, в частности в
случае признания наследства выморочным в соответствии
со ст. 1151 ГК РФ. (Подробнее см. тему 4 настоящего издания.)
Основание наследования, как по закону, так и по завещанию, не может быть предметом соглашения. При
наследовании по закону порядок и условия перехода прав
и обязанностей наследодателя указаны в самом законе:
имущество наследодателя делится в равных долях между
лицами, перечисленными в законе, и в соответствии с установленной очередностью. В случаях, когда основанием

наследования является завещание, распределение прав и
обязанностей между наследниками, а также назначение наследников зависит исключительно от воли завещателя
согласно действующему в российском наследственном
праве принципу свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ).
В Гражданском кодексе РФ формально не признаются
основаниями наследования отсутствие наследников по закону и по завещанию, непринятие (отказ) наследниками
наследства, лишение наследников завещателем наследства
или отсутствие у наследников права наследования (признание их недостойными наследниками), так как эти обстоятельства не включены в содержание ст. 1111. Представляется более правильным указание этих обстоятельств
в качестве оснований признания имущества выморочным
(ст. 1151 ГК РФ) и, как следствие, его наследование по
закону (как ранее указывалось, одному из оснований наследования) Российской Федерацией. Установление в
Гражданском кодексе РФ только двух оснований наследования — по закону и по завещанию — является более
корректным, чем в ранее действовавшем законодательстве,
нормативным закреплением теоретических положений наследственного права1. Хотя в своих работах Мейер делает
вывод о том, что и наследование по завещанию также является законным, правомернее говорить о двух основаниях
признания лица наследником (по закону или по завещанию)2. С точки зрения Серебровского, «действительным
основанием призвания к наследованию является не непосредственно сам закон, а некоторые факты, предусмотренные законом: 1) смерть наследодателя; 2) родство наследника с наследодателем либо 3) усыновление им наследника, 4) состояние наследника в браке с наследодателем
и др.»3. Безусловно, для единообразия право применитель1 Серебровский В.И. Указ. соч. — С. 48; Мейер Д.М. Указ. соч. —
С. 411; Гражданское право. Т. 3. — М., 1998. — С. 493.
2 Мейер Д.М. Указ. соч. — С. 411.
3 Серебровский В.И. Указ. соч. — С. 48.

ной деятельности важно придерживаться буквального толкования закона, но при этом вышеуказанные выводы должны быть приняты во внимание для уяснения существа
наследственного правоотношения.
Гражданский кодекс РФ также предусматривает основания для лишения отдельных лиц права на наследство;
лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недостойные наследники» (ст. 1117), который ранее
использовался исключительно как понятие теории права
и не имел нормативного закрепления. Руководствуясь
положениями ст. 1117 ГК РФ, условно выделим три группы недостойных наследников:
1) граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, коголибо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать
призванию их самих или других лиц к наследованию либо
способствовали или пытались способствовать увеличению
причитающейся им или другим лицам доли наследства,
если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке (вступившим в законную силу приговором суда по соответствующему уголовному делу). Такие граждане не могут быть призваны к наследованию ни по закону, ни по
завещанию. Исключение составляют случаи, когда в их
пользу наследодатель сделал завещательное распоряжение
уже после утраты ими права наследования1, т.е. после
вступления в силу судебного акта, подтверждающего наличие оснований для их признания недостойными наследниками;

1 В соответствии со сложившейся практикой нотариального
производства по наследственным делам относящиеся к первой
группе недостойные наследники также могут наследовать по завещанию, когда наследодатель, сделав завещательное распоряжение в их пользу до совершения ими указанных противоправных действий, впоследствии не лишил их наследства.

2) родители при наследовании по закону после детей,
в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства (ст. 69—72 Семейного кодекса РФ);
3) граждане при наследовании по закону, если они
злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу
закона обязанностей по содержанию наследодателя. В этом
случае обязательным условием для их признания недостойными наследниками является наличие вступившего в законную силу судебного решения, которым указанные граждане отстраняются от наследования по закону.
Однако наличие оснований для признания граждан недостойными наследниками второй и третьей группы не
является препятствием для их призвания к наследованию
по завещанию, если наследодатель оставил в их пользу
завещательное распоряжение.
Действия граждан, которые относятся к первой группе
недостойных наследников, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться в
составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания,
понуждении к составлению завещания, принуждении коголибо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.п. Для применения указанной нормы необходимо,
чтобы противоправные действия лица носили умышленный
характер1. Поэтому в отношении лиц, совершивших противоправные действия по неосторожности, норма абз. 1 п. 1
ст. 1117 ГК РФ не применяется. Безусловно, вина недостойных наследников в совершении указанных противоправных действий должна быть установлена судом, и только по решению суда при наличии доказанной вины эти лица

1 Согласно теории уголовного права противоправные действия признаются совершенными умышленно, когда совершившее их лицо осознавало противоправность своих действий, предвидело наступление общественно опасных последствий в результате этих действий и желало наступления таких последствий.

Доступ онлайн
от 20 ₽
В корзину