Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Наследство

Как оформить завещание. Как получить наследство. Очередность наследования. Формы завещаний
Покупка
Основная коллекция
Артикул: 053630.10.01
Доступ онлайн
от 52 ₽
В корзину
В шестом издании популярного сборника подробно и доступно изложены все основные вопросы наследования, приведены типовые формы различных видов завещаний. Для всех интересующихся вопросами наследства.
Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. Очередность наследования. Формы завещаний/Никифоров А.В., 6 изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 99 с. (Просто, кратко, быстро) ISBN 978-5-369-01439-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/512030 (дата обращения: 19.04.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов. Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в ридер.
Москва
РИОР
ИНФРА-М

НАСЛЕДСТВО 

Шестое издание

А.В. НИКИФОРОВ

Серия основана в 2007 году
ПРОСТО, КРАТКО, БЫСТРО

УДК 347.2(075.4)
ББК 67.401я7
 
Н62

Никифоров А.В.
 Наследство. — 6-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. – 99 с. — 
(Просто, кратко, быстро).
ISBN 978-5-369-01439-4 (РИОР)
ISBN 978-5-16-011078-3 (ИНФРА-М, print)
ISBN 978-5-16-103147-6 (ИНФРА-М, online)
В шестом издании популярного сборника подробно и доступно 
изложены все основные вопросы наследования, приведены типовые 
формы различных видов завещаний.
Для всех интересующихся вопросами наследства.

УДК 347.2(075.4)
ББК 67.401я7 

Н62

Справочное издание

Оригинал-макет подготовлен в Издательском Центре РИОР.

Подписано в печать 15.04.2015.
Формат 6088/16. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 6,12. Уч.-изд. л. 7,78.
Тираж 300 экз. Заказ №
Цена свободная.

ТК 53630 – 512030 – 150415

ООО «Издательский Центр РИОР»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В. 
E-mail: info@rior.ru
http://www.rior.ru

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1.
Тел.: (495) 280-15-96. Факс: (495) 280-36-29.
E-mail: books@infra-m.ru
http://www.infra-m.ru

© Никифоров А.В.

ФЗ 
№ 436-ФЗ
Издание не подлежит маркировке 
в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1

ISBN 978-5-369-01439-4 (РИОР)
ISBN 978-5-16-011078-3 (ИНФРА-М, print)
ISBN 978-5-16-103147-6 (ИНФРА-М, online)

ВВЕДЕНИЕ

Значение наследования нельзя недооценивать. С его помощью достигается прочность существования гражданских прав и обязанностей, 
несмотря на кратковременность существования их носителя — человека1. 
Каждый человек в течение жизни становится участником самых различных правоотношений. Некоторые из них, как, например, пенсионные, 
имеют настолько тесную связь с личностью их носителя, что отделение 
их невозможно без изменения самого существа этих отношений, а значит, 
прав и обязанностей, из них вытекающих. Однако невозможно представить, что все правоотношения заканчивались бы со смертью их участника. «Человек умер, но требы и потребности жизни не умирают: ... жизнь 
непрерывна и требует замены умершего живым, одного поколения другим»2.
Таким образом, само наследование необходимо любому обществу 
вне зависимости от социально-экономических условий, в которых это 
общество существует. Позволяя человеку определить судьбу его имущества после смерти и в то же время охраняя интересы близких умершему 
людей, наследование способствует развитию общества в целом.
Конституционное закрепление права частной собственности, развитие новых форм хозяйственной деятельности, признание гражданских 
прав и свобод и многие другие перемены в экономической и политической 
жизни нашей страны предопределили необходимость изменения норм 
наследственного права. С принятием части третьей ГК РФ роль наследственных отношений значительно повысилась. Настоящая работа посвящена вопросам наследования по завещанию и по закону, принятия и 
раздела наследственного имущества. По отдельным положениям части 
третьей ГК РФ приводятся материалы судебной практики, а также образцы некоторых завещаний. Представляется, что подобный подход поможет 
решить возможные вопросы, возникающие у граждан в связи с применением норм законодательства о наследовании.

1.  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

1.1.  ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ

Законодательное определение понятия «наследование» впервые 
появилось в ст. 1110 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ). В силу 
норм данной статьи, при наследовании имущество умершего переходит к 
другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном 
виде как единое целое и в один и тот же момент.
Универсальность правопреемства, которое обеспечивает наследование, состоит в том, что к наследникам переходят все права и обязанности 
наследодателя, принадлежавшие ему при жизни. Исключение составля
1 Синайский В.И. Русское гражданское право. — М., 2002. С. 546.
2 Никольский В. Об основных моментах наследования. — М., 1871. С. 7.

ют права и обязанности, которые носят личный характер. Универсальное 
наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку 
права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Сингулярное правопреемство при наследовании также может иметь место — когда преемник приобретает какое-то отдельное право не непосредственно от наследодателя, а от наследника (наследодатель 
может в завещании обязать наследника совершить в отношении сингулярного правопреемника определенные действия, например предоставить 
одному из наследников право безвозмездно пользоваться частью дома, 
завещанного другому наследнику).
Акт принятия наследства распространяется на все наследственное 
имущество, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. До 
момента официального перехода к наследникам наследственное имущество остается в неизменном виде — состав такого имущества до его принятия наследником никем не может быть произвольно изменен.
Основаниями для осуществления наследования, согласно ст. 1111 
ГК РФ, являются завещание и закон. Предпочтение всегда отдается наследованию по завещанию. Наследование по закону имеет место, когда и 
поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.
На практике нередко встречаются случаи, когда часть имущества 
переходит к наследникам в силу завещания, а другая часть наследуется 
в соответствии с законом. Существование завещания не всегда исключает наследование по закону. Имущество умершего или его часть, несмотря на наличие завещания, наследуется по закону, например в случаях, 
когда:
• 
завещано не все имущество, и тогда незавещанная часть переходит, 
согласно ст. 1156 ГК РФ, к наследникам по закону (среди которых 
могут оказаться и наследники по завещанию). Например, один из 
двух сыновей умершего наследует завещанную ему дачу, но как наследник по закону наследует вместе с другим сыном (т.е. своим братом) не упомянутый в завещании автомобиль;
• 
названный в завещании наследник может не принять наследство, и 
тогда завещанное такому наследнику имущество, при условии, что 
не все имущество наследодателя было завещано, переходит, согласно 
ст. 1156 ГК РФ, к наследникам по закону. Аналогичные последствия 
возникают и при отказе наследника по завещанию от наследства, если 
только при этом он в соответствии со ст. 1158 ГК РФ не указывает, в 
чью пользу отказывается от наследства;
• 
завещание может быть признано недействительным по основаниям, 
предусмотренным ст. 1131 ГК РФ. В подобных случаях несостоявшееся наследование по завещанию опять-таки заменяется наследованием по закону. Это происходит в отношении всего наследства, 
если завещание недействительно в целом, или соответствующей его 
части, если оно недействительно частично.

1.2.  СОСТАВ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Понятие наследственного имущества является центральным в наследственном праве, если нет наследства, то и наследовать нечего1.
В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день 
открытия наследства имущество, в частности:
• 
вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ);
• 
имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, 
заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом 
или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных 
сумм);
• 
имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости 
перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 
ГК РФ).
Таким образом, в состав наследства входит, в первую очередь, имущество, находящееся в собственности граждан: трудовые доходы наследодателя, его банковские вклады, квартира, жилой дом, предметы домашнего устройства и обихода, предметы личного потребления и удобства, 
подсобное домашнее хозяйство.
В собственности граждан, согласно ч. 1 ст. 213 ГК РФ, может находиться любое имущество. На основании этого в наследство могут быть 
включены предприятия, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, имущественные комплексы в сфере производства товаров, 
торговли или иной предпринимательской деятельности, т.е. все то, что 
составляет имущество производственного назначения, находящееся в 
собственности граждан.
Одним из нововведений нашего законодательства, содержащихся в 
части третьей ГК РФ, стало закрепление возможности включения в состав 
наследственного имущества земельных участков, вещей, ограниченных 
в обороте. Кроме того, в ГК РФ прямо указывается, что в состав наследства входят и наследуются на общих основаниях средства транспорта и 
другое имущество, предоставленные государством или муниципальным 
образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами. Ценные бумаги: 
акции, облигации, сертификаты, депозиты, чеки, векселя и др., также 
могут переходить по наследству.
Как указывал Верховный Суд РФ, если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до офор
1 Гражданское право: Учебник. Ч. III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — М., 1999. С. 494.

мления договора на передачу жилого помещения в собственность или до 
регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или 
его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное 
обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в 
удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при 
жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал 
свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен 
возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано. При этом волеизъявление 
наследодателя будет подтверждено надлежащим образом, если с таким 
заявлением обратился не сам наследодатель, а его представитель, полномочия которого подтверждены нотариальной доверенностью (Постановление Президиума МОС от 08.09.2004 г. № 524, дело № 44-491/04).
Более того, Европейский суд по правам человека указывал, что понятие 
собственности может включать в себя как существующее имущество, так 
и права требования, в силу которых заявитель может претендовать на «законное ожидание» получения эффективного пользования правом собственности. Поэтому волеизъявление гражданина на приватизацию жилого 
помещения может быть выражено не только путем подачи заявления, но 
и, учитывая многообразие жизненных ситуаций, осуществлено в иных 
формах. В частности, по одному из дел судом был положительно решен 
вопрос о включении в состав наследственного имущества неприватизированной квартиры, в отношении которой воля наследодателя на ее получение в собственность была выражена выдачей доверенностей третьим лицам 
на оформление документов для приватизации данной квартиры (см. Определение ВС РФ от 13.10.2009 г. № 5-В09-95).
Ранее действовавшая ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» предусматривала приватизацию квартир в общую совместную собственность. В настоящее время согласно ст. 3.1 Закона о приватизации жилищного фонда в 
РФ в случае смерти одного из участников совместной собственности на 
жилое помещение, приватизированное до 31 мая 2001 г., определяются 
доли участников общей собственности на данное жилое помещение, в 
том числе доля умершего. При этом указанные доли в праве общей собственности на данное жилое помещение признаются равными.
В Постановлении от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам 
о наследовании» ВС РФ закрепил применение общих правил наследования в отношении приватизированных квартир, находящихся в общей 
совместной собственности, а также отметил, что доля умершего участника совместной собственности на жилое помещение определяется исходя 
из равенства долей всех участников общей собственности.
Представляется, что подобное разъяснение продиктовано необходимостью исключения из практики случаев, когда после смерти лица, являвшегося сособственником квартиры, принадлежавшей на праве совместной собственности только супругам, нотариусы не выдавали свидетельство о праве на наследство и не открывали наследственного дела. 

Второму же супругу они заявляли, что квартира становится автоматически 
собственностью пережившего супруга.
Здесь следует отметить, что доля на имущество, находящееся в совместной собственности, определяется либо по соглашению участников 
совместной собственности, либо при недостижении соглашения — по 
решению суда (ст. 244 ГК РФ). Наследники, не будучи ее участниками, 
формально не могут заключать такие соглашения. Однако на практике 
нотариусы удостоверяют соглашения об определении долей между наследниками (как собственниками с момента вступления в наследство) и 
сособственниками, остававшимися в живых. Впоследствии органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество регистрируют 
такие соглашения об определении долей.
Необходимо также отметить, что установление факта владения 
жилым домом на праве собственности недопустимо, если дом зарегистрирован на другое лицо. Наследники, считающие проведенную регистрацию 
неправомерной, могут доказать принадлежность строения наследодателю, 
а после его смерти им только в исковом порядке. Например, Н. участвовал в строительстве жилого дома на отведенном С. земельном участке. По 
окончании строительства и принятию в эксплуатацию дом был зарегистрирован за С., которому отведен в установленном законом порядке 
земельный участок. В случае смерти Н. его наследники могут обратиться 
в суд с иском о признании права собственности на часть дома, но не с 
заявлением об установлении юридического факта владения строением на 
праве личной собственности. Они в исковом порядке должны доказать, 
что Н. участвовал в строительстве дома по договоренности с застройщиком о создании общей собственности на дом и именно в этих целях им 
вкладывались труд и средства, а также то, что они являются наследниками Н. и в установленный законом срок приняли наследство.
В случае смерти участника общей долевой собственности на жилой 
дом в наследственное имущество входит вся часть жилого дома, собственником которой является наследодатель, а не только фактически находившаяся в его пользовании.
Так, жилой дом площадью 24,1 кв. м с пристройкой площадью 63,6 кв. м 
принадлежал Л. и его дочери Д. в равных долях. После смерти Л., согласно 
его завещанию, принадлежавшее ему имущество перешло по праву наследования к дочери. Но с учетом права на обязательную долю в наследстве нетрудоспособного сына нотариальная контора выдала Д. свидетельство на 
1/3, а сыну Н. — на 1/6 долю дома. Н. обратился в суд с иском о перераспределении долей и реальном разделе дома. Костромской райнарсуд Костромской 
области взыскал с Д. в пользу Н. денежную компенсацию за 7/75 долей дома. 
Суд мотивировал свое решение тем, что в наследственную массу входил лишь 
фактически находившийся в пользовании наследодателя Л. дом площадью 
24,1 кв. м, полагающаяся Н. доля от него составляет 4,016 кв. м и не может 
быть выделена ему в натуре. Судебная коллегия по гражданским делам ВС 
РСФСР отменила состоявшееся по делу решение, признав приведенные доводы неправильными. Согласно правоустанавливающему документу наследодатель Л. — собственник половины дома с пристройкой. Поэтому доводы 

суда о том, что в наследственную массу наследодателя входит лишь фактически часть жилого дома (без пристройки), необоснованны1.
В наследство входит только то имущество, которое принадлежит наследодателю на законных основаниях, поэтому самовольно возведенные 
дом или гараж не являются объектами права личной собственности и не 
могут быть включены в состав наследуемого имущества.
Вместе с тем это обстоятельство не лишает наследников, принявших 
наследство, права требовать признания за ними права собственности на 
самовольную постройку. Однако такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если к наследникам в порядке наследования 
перешло право собственности или право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, на котором осуществлена постройка, при 
соблюдении условий, установленных ст. 222 ГК РФ2. При этом в случае 
признания права собственности на самовольную постройку у застройщика возникает право требования у правообладателя земельного участка 
возмещения расходов на ее возведение.
В состав наследства плательщика ренты вместе с правом собственности на недвижимое имущество, переданное ему по договору ренты, включается обязанность по выплате получателю ренты определенной денежной 
суммы либо предоставлению средств на его содержание в иной форме. 
В свою очередь, права получателя ренты могут переходить по наследству 
лишь в случае заключения сторонами договора постоянной ренты. Вместе с тем стороны вправе в договоре постоянной ренты установить запрет 
на переход прав получателя ренты в порядке наследования, поскольку 
такая возможность вытекает из п. 2 ст. 589 ГК РФ.
По требованиям о расторжении договора ренты, заявленным получателем ренты в суде, процессуальное правопреемство допускается. Поэтому суд обязан приостановить производство по такому делу до определения правопреемника.
Смерть получателя ренты до государственной регистрации сделки по 
расторжению договора ренты не может служить основанием для отказа 
во включении имущества, переданного плательщику ренты, в состав наследства получателя ренты. ВС РФ обоснованно полагает, что получатель 
ренты выразил при жизни свое намерение на возврат такого имущества, 
впоследствии заявления не отзывал, но по независящим от него причинам 
был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов 
для регистрации сделки, в которой ему не могло быть отказано.
Ранее на практике возникал вопрос о наследовании компенсации, 
предусмотренной договором личного страхования, участником которого 
является наследодатель. Согласно ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства 
могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Для того, чтобы имущественные права могли 

1 Бюллетень ВС РСФСР. 1981. № 11. С. 11.
2 Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 г. № 10/22 
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

быть включены в состав наследства, они должны возникнуть при жизни 
наследодателя. В том случае, когда права и обязанности возникают лишь 
в результате смерти наследодателя, переход прав по наследству невозможен. Наследник не может приобрести право, которое самому наследодателю не принадлежало. Поэтому, например, то обстоятельство, что выгодоприобретатель по договору страхования одновременно является наследником, не влечет за собой возможность взыскания с него суммы 
долга по кредитному договору, поскольку природа возникновения у наследника соответствующего права связана с правоотношениями по договору страхования, где он выступает в качестве самостоятельного субъекта — выгодоприобретателя.
В настоящее время ВС РФ указал, что в состав наследства не включается сумма компенсации, причитающейся лицу, предусмотренная трудовым 
или гражданско-правовым договором, заключенным с наследодателем.
В наследство входит право требовать перевода на себя прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи доли жилого помещения, 
если доля была отчуждена в пользу третьего лица в нарушение преимущественного права покупки (Определение ВС РФ от 10.04.2007 г. № 5-В06-159).
Имущественные требования наследодателя также переходят по наследству. Это могут быть требования из различных договоров (о выплате 
неполученной наследодателем заработной платы по трудовому договору, 
о выплате долга по договору займа) или внедоговорных обязательств 
(о возмещении ущерба, причиненного имуществу наследодателя). Некоторые имущественные права наследодателя прекращаются с его смертью. 
Так, например, договор поручения прекращается со смертью доверителя 
или поверенного, договор комиссии — со смертью комиссионера, договор 
безвозмездного пользования — со смертью гражданина-ссудополучателя.
К числу объектов неимущественного характера, переходящих по наследству, принадлежат некоторые права в области интеллектуальной собственности. При наследовании авторских прав к наследникам переходят 
не все права автора, а лишь те, которые обеспечивают имущественные 
интересы наследников (право на подачу заявки, получение вознаграждения). Личные неимущественные права субъекта интеллектуальной собственности по наследству не переходят и погашаются смертью автора.
В состав наследства может входить и право наследодателя на вклад 
в банке. Он наследуется на общих основаниях, если наследодатель не 
сделал распоряжения о выдаче вклада определенному лицу, организации 
или государству. Порядок совершения таких распоряжений определяется Правительством РФ.
В силу ч. 2 ст. 1112 ГК РФ в состав наследственного имущества не 
входят:
1) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью гражданина. Следует учитывать, что 
хотя алиментная обязанность лица прекращается с его смертью, но задолженность по алиментам, образовавшаяся ко дню смерти плательщи
ка, согласно ст. 1183 ГК РФ, принадлежит членам семьи наследодателя, 
проживающим совместно с ним, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или 
нет. При отсутствии вышеназванных лиц соответствующие денежные 
суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях;
2) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не 
допускается ГК РФ и другими законами. К таким правам относится, например, право на получение пенсии;
3) личные неимущественные права и другие нематериальные блага. 
Личные неимущественные права принадлежат человеку от рождения и 
составляют основу его правового статуса. Сюда относятся такие права, 
как право на жизнь, свободу, физическую целостность и личную неприкосновенность, право на защиту чести, доброго имени, право на свободное передвижение и выбор места жительства и др.;
4) государственные награды, которых был удостоен наследодатель и 
на которые распространяется законодательство РФ о государственных 
наградах;
5) имущественные права и обязанности, переход которых в порядке 
наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами (ст. 418, ч. 2 ст. 1112 ГК РФ). Это, например, права и обязанности, 
возникшие из договоров безвозмездного пользования (ст. 701 ГК РФ), 
поручения (п 1 ст. 977 ГК РФ), комиссии (ч. 1 ст. 1002 ГК РФ), агентского 
договора (ст. 1010 ГК РФ);
6) денежные компенсации, связанные с исполнением наследодателем трудового или гражданско-правового договора;
7) единовременная бюджетная выплата на приобретение жилого помещения.

1.3. 
ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА

Под открытием наследства понимаются юридические факты, с 
которыми закон связывает переход имущества умершего гражданина к 
его наследникам. Иными словами, под открытием наследства понимаются события, являющиеся основанием для возникновения наследственных 
правоотношений. Такими событиями, согласно ст. 1113 ГК РФ, являются 
смерть наследодателя или объявление его умершим.
Смерть — необратимое прекращение жизнедеятельности организма. 
Со смертью, в соответствии со ст. 17 ГК РФ, прекращается правоспособность гражданина. Объявление гражданина умершим по правовым последствиям приравнено к естественной смерти. На основании судебного решения об объявлении гражданина умершим помимо открытия наследства 
производится запись в соответствующей книге органов загса, брак считается прекращенным.
Существенными элементами факта открытия наследства являются 
место и время его открытия, поскольку они в первую очередь указывают 
на законодательство, которому подчинены отношения по наследованию.

Доступ онлайн
от 52 ₽
В корзину